ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 19 февраля 2007 г. N 668/07
ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи Воронцовой Л.Г.,
судей Истратовой Т.И., Ксенофонтовой Н.А., рассмотрел
в судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Мосэнергосбыт" о пересмотре в порядке надзора решения
Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2006 по делу N А40-62323/04-7-660 и
постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.09.2006
по тому же делу по иску открытого
акционерного общества энергетики и электрификации "Мосэнерго" - правопредшественника открытого акционерного общества "Мосэнергосбыт" к Федеральному государственному
унитарному предприятию "3 Центральный научно-исследовательский институт
Министерства обороны Российской Федерации" о взыскании 182817 рублей задолженности
за потребленную электрическую энергию в период с 01.01.2004 по 30.09.2004 по
договору энергоснабжения от 02.10.1998 N 91193362.
К участию в деле в качестве второго
ответчика привлечен Департамент имущества города Москвы.
Суд
установил:
решением от 12.05.2006, принятым при
новом рассмотрении спора и оставленным без изменения постановлением суда
кассационной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.
Разрешая спор, суды сделали вывод о том,
что истец не доказал фактическое потребление ответчиком электроэнергии в
спорный период.
В заявлении о
пересмотре в порядке надзора судебных актов ОАО "Мосэнергосбыт"
(далее - Общество) просит их отменить, указывая на то, что договор от
02.10.1998 N 91193362 был заключен с ФГУП "3 ЦНИИ Министерства обороны
Российской Федерации" (далее - Предприятие) в соответствии с требованиями
статей 426, 539 Гражданского кодекса Российской Федерации и документами,
подтверждающими принадлежность последнему здания как балансодержателю.
Заявитель полагает, что письмо
Предприятия от 13.11.2003 N 220/2/290 о расторжении договора энергоснабжения
следует рассматривать как односторонний отказ от исполнения договора в части
оплаты, поскольку после его направления Предприятие продолжало потреблять
электрическую энергию.
Кроме того, заявитель ссылается на
ошибочное определение судами обстоятельств, подлежащих доказыванию в данном
споре, поскольку по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения
установление права, на котором принадлежало предприятию здание, правового
значения не имеет.
Указанные доводы, судом надзорной
инстанции отклоняются.
Судом установлено, что спорное здание,
расположенное по адресу: город Москва, улица 6-я Парковая, дом 29 "Б"
имеет общую площадь 4047,4 кв. м, из которых 1813,7 кв. м - жилая площадь и
949,2 кв. м нежилая площадь.
Часть нежилой площади здания площадью
628,7 кв. м находится в собственности города Москвы, что подтверждено выпиской
из Единого государственного реестра и предоставлена в аренду обществу с
ограниченной ответственностью "ОИЦ МНЕМОЗИНА" согласно договору
аренды нежилого помещения от 07.08.2003 N 04-609/03 на срок до 17.01.2015.
Сведения о правах на остальную часть
нежилой площади отсутствуют, жилая площадь (квартиры), на которой проживают
физические лица, в Реестре объектов собственности города Москвы в жилищной
сфере не учтены.
В связи с указанными обстоятельствами,
утверждение заявителя о том, что спорное здание находится на балансе
Предприятия согласно договору от 29.07.1998, заключенному между последним и
АООТ "Измайлово" и, следовательно, ответчик несет все расходы,
связанные с его содержанием, несостоятельно.
Довод Общества об отсутствии
необходимости выяснения вопроса о наличии у Предприятия энергопринимающего
устройства и/или принадлежащих ему сетей, противоречит указаниям суда
кассационной инстанции, изложенным в постановлении от 09.06.2005, которые в
силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации являлись обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.
В силу пункта 2 статьи 539 Гражданского
кодекса Российской Федерации абонент должен иметь отвечающее установленным
техническим требованиям энергопринимающее устройство,
присоединенное к сетям энергоснабжающей организации,
а также производить оплату за фактически принятое количество энергии в
соответствии с данными учета энергии (пункт 1 статьи 544 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Суд первой инстанции установил, что энергопринимающее устройство и сети расположены в нежилой
части здания в подвале, находящемся в собственности города Москвы. Приборы
осуществляют учет всей энергии, поступающей в спорное здание, а энергопринимающее устройство и сети не закреплены за
Предприятием, что подтверждено перечнем всех объектов недвижимости, переданных
в хозяйственное ведение ответчику.
Ссылка заявителя на то, что
доказательством наличия у ответчика энергопринимающего
устройства является акт по разграничению балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, который, в свою
очередь, является неотъемлемой частью спорного договора, неосновательна,
поскольку направлена на переоценку доказательств, которая в суде надзорной
инстанции не производится.
Иных сведений о правах на энергопринимающее устройство истцом не представлено.
Также несостоятельно утверждение
заявителя о том, что письмо Предприятия от 13.11.2003 N 220/2/290 о расторжении
договора энергоснабжения следует рассматривать как односторонний отказ от
исполнения договора в части оплаты.
Фактические обстоятельства дела
свидетельствуют о том, что указанным письмом Предприятие уведомило Общество о
расторжении договора энергоснабжения от 02.10.1998 N 91193362, что
соответствует пункту 8.1 спорного договора и части 3 статьи 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В связи с этим, начиная с 31.12.2003, указанный
договор прекратил свое действие.
Довод заявителя о том, что в спорный
период Предприятие продолжало потребление электрической энергии, уже был
предметом рассмотрения судом кассационной инстанции и отклонен как
документально не подтвержденный.
Ссылка Общества на то, что представленный
Предприятием бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2005 не может являться
допустимым доказательством о перечне имущества, находящегося на его балансе, в
связи с отсутствием в нем печати, подписи, перечня основных средств, не имеет
значения, поскольку он не рассматривался судом в качестве надлежащего
доказательства.
Ссылка заявителя на состоявшиеся судебные
акты по другим делам с участием Предприятия несостоятельна, так как эти дела
имеют иной предмет спора.
Нарушений и неправильного применения норм
материального и процессуального права, являющихся основаниями для отмены судебных
актов, судом надзорной инстанции не установлено.
С учетом изложенного, суд пришел к выводу
об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 299, 301 и 304
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации,
определил:
в передаче в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А40-62323/04-7-660 Арбитражного
суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения от 12.05.2006 и
постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.09.2006
по тому же делу отказать.
Председательствующий судья
Л.Г.ВОРОНЦОВА
Судья
Т.И.ИСТРАТОВА
Судья
Н.А.КСЕНОФОНТОВА